相同点:专利权与商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。有如下几个方面:①它们的客体都是无形的财产; ②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。不同点:(1)取得权利的方式不同专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。(2)客体不同 专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。(3)权利的保护期限不同 我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,实际上我国对商标权提供了无限期保护。
都是知识产权保护,只是著作权是侧重于计算机软件方面的保护,而专利和商标则是任何行业都可以。1040732451,需要的话qq我
商标权、专利权属于工业产权,用于出资的机率比著作权高得多。
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不同点: 著作权 商标权 专利权权利内容 中国人作品或外国人在 商家为区分与他人而形成 发明、实用新型、外观设计 中国发表的作品 的具有显著特点的商业标记取得方式 自动取得 使用、注册 申请取得程序 无 初步审定、公告(3个月) 初步审查、实质审查管理部门 无 商标局 国务院专利行政部门权利保护期 50年 10年 发明(20年)实用新型、外观设计(10年) 相同点:1、都是财产权,著作权中还包含人身权。2、目的为独占享有的权利。3、都属于知识产权。4、诉讼上也有相似处:即赔偿数额取决于权利人的损失,无法估计损失的按侵权人所得利益计算。两者都无法计算的 ,由人民法院根据侵害程度确定赔偿数额:著作权、商标权(50万以下)、专利权(1万—100万)打字很辛苦,以上是著作专利商标三权的相同点和不同点,但只是总体上的,他们三者之间细微的差别还有很多,比如诉管理部门的行政诉讼的时间等,在此就不一一列举了。楼主可以具体去研究这三本法律。
1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。2、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。3、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。4、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。5、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护。发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。【法律依据】《中华人民共和国专利法》。
1、权利属性不同。着作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。 2、权利授予的机关不同。着作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得着作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。 3、保护的条件不同。着作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。 4、适用领域不同。着作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。 5、权利保护期不同。着作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。
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商标,简而言之,是用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,它是最常见的知识产权类型。专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。版权又称为著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。无论是商标、专利还是版权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特点,审查的重点也不同:商标审查的是显著性,说的简单点就是能区分出来、跟别人不一样。比如美味牌苹果,就不具有显著性:由于美味是形容词,美味苹果涉及范围太广,这样的词不可能被某一家企业独占,也就无法被区分出来。除了显著性以外,商标还要审查相似性,即在相同类别下,不能存在相同或近似的商标在先申请。如果既有显著性又不存在相似商标,那么商标就差不多可以通过审查了。专利审查的重点是新颖性,说的简单点,就是这个技术是前无古人的。审查方法也很简单,一般通过查阅现有文献的方法来判断。如果现有文献查不到,那么说明这个专利就具有新颖性。版权相对特别,因为版权自作者完成之日起就获得了,不需要一个证书来证明自己的权利。看到这里很多人肯定要问,既然如此,为什么还要做版权登记呢?其实,做不做版权登记,作者都享有版权,但谁是原作者就很难证明了。比如,你写了一篇文章,有一天别人用了,你怎么证明这篇文章就是你写的呢?如果你写完文章后,做了版权登记,别人再盗用你文章的时候,你就可以拿出版权证书来维护自己的权益。因此,版权登记,减轻了原作者的举证责任(如果不登记的话,原作者其实很难拿出令人信服的证据,或者说即便能拿出来,所花成本很高,还不如花几百块做个版权登记划算)。
1、权利属性不同。着作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。 2、权利授予的机关不同。着作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得着作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。 3、保护的条件不同。着作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。 4、适用领域不同。着作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。 5、权利保护期不同。着作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。