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发明专利和实用新型专利是不一样的两种专利
专利权分为 发明专利权\实用新型专利权\外观设计专利权
发明权与专利权的区别:1、产生方式不同。发明权基于发明创造的产生而自动享有,而专利权需经专利行政部门授权产生;2、主体范围不同。发明权仅限于发明人,而专利权可以是发明人或通过合法手段取得专利权的其他人;3、其他区别。【法律依据】《中华人民共和国专利法》第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。
专利分为发明、实用新型、外观设计三种类型。 发明专利:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。能取得专利的发明可以是产品发明,也可以是方法发明。实用新型专利:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利申请必须是产品专利申请。外观设计专利:对产品的形状、图案、色彩或其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。新设计可以是线条、图案或色彩的平面设计,也可以是产品的立体造型。 技术专利,涉及到产品工作原则或结构的专利,包括发明专利和实用新型专利。
主要归纳为以下四点:(1)实用新型的创造性低于发明我国专利法对申请发明专利的要求是,同申请日以前的已有技术相比,有突出的实质性特点和显著进步;而对实用新型的要求是,与申请日以前的已有技术相比,有实质性特点和进步。对发明强调了"突出的实质性特点"和"显著进步",而对实用新型只提"实质性特点和进步"。显然,发明的造性程度要高于实用新型。(2)实用新型所包含的范围小于发明由于发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,所以,发明可以是产品发明,又可以是方法发明,还可以是改进发明。仅在产品发明中,又可以是定形产品发明或不定形产品发明。而且,除专利法有特别规定以外,任何发明都可以依法获得专利权。但是,申请实用新型专利权的范围则要窄得多,它仅限于产品的形状、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案。这样,各种制造方法就不能申请实用新型专利。同时,与形状、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生。因此,实用新型的范围比发明狭窄得多,仅仅限于产品的形状、构造或其组合有关的革新设计。(3)实用新型专利的保护期短于发明我国专利法明文规定,对于实用新型专利的保护期为10年,自申请日起计算。而发明专利的保护期规定为20年。相比之下,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多。这是由于在一般情况下,实用新型比发明的创造过程要简单、容易,发挥效益的时间也短得多。所以,法律对它的保护期的规定相应也短些。(4)实用新型专利的审批过程比发明专利简单根据我国专利法的规定,专利局收到实用新型专利的申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,不再进行实质审查,即可公告,并通知申请人,发给实用新型专利证书。而对发明专利,则必须经过实质审查,无论是审查的手续和时间都要比实用新型复杂得多,长得多。
袁隆2113平是我国2113研究与发展杂交水稻的开创5261者。他5261于1964年率4102先开展水稻4102杂种优势利用研1653究,最先发1653现了水稻雄性不育株, 指出水稻具有杂种优势现象, 并提出通过不育系、保持系、恢复系来利用杂种优势的设想;1972年他育成中国第一个水稻雄性不育系二九南1号A和B; 1973年实现“三系”配套,育成第一个杂交水稻强优组合南优二号; 1975年和协作组成员一起攻克了制种技术难关,使中国成为世界上第一个在生产上成功利用水稻杂种优势的国家。袁隆平是我国杂交水稻研究的总设计师和最主要的学术带头人。1986年他提出杂交水稻育种由三系法到两系法到一系法和从品种间到亚种间到远缘杂种优势利用三个发展阶段的战略设想, 这一设想已成为国内外公认杂交水稻育种的指导思想, 1987年被列为国家“863”计划的重点课题。在以他为主的指导下,1996年两系法杂交稻研究基本成功并投入生产应用。在以他为主的指导下,超级杂交稻研究已实现亩产700公斤和800公斤的第一、第二目标,现正致力于亩产900公斤的第三期超级杂交稻研究。杂交水稻为我国粮食安全做出了重大贡献。1976-2005,全国累计种植面积约4亿公顷, 增产稻谷5亿多吨。由于杂交水稻获得巨大成功,袁隆平先后获得迄今唯一的国家特等发明奖、首届国家最高科学技术奖,以及联合国教科文组织“科学奖”、2004年度世界粮食奖等十多项国际奖, 在国际上被誉为“杂交水稻之父”
申请专利的重要目的之一是为了将专利技术尽快地转化为生产力,使技术能在生产中应用,使专利产品在市场上流通,这样才能实现专利的重要价值,专利申请人对社会的贡献才能得到充分的体现。我国专利法实施以来,专利申请量已近100万件,据不完全统计,专利实施率占20%左右,这与世界发达国家相比是较低的,大多数专利技术在专利申请人手中"闲置",造成了专利成果的巨大浪费,同时,也给专利申请人带来了很大的负担。据调查分析,专利实施率低和多数专利技术难以转让实施的原因有如下几方面:1、国家宏观调控和市场经济的影响;2、专利技术信息传播渠道不畅;3、某些专利技术的不完善;4、专利技术使用费定价许可方式的不科学;当然还有诸多其它因素,但以上四个方面是比较重要的和普遍的。为了加快专利技术向生产力的转化,建议有专利的各企事业单位及个人做好如下工作:1、在申请专利以前要做好市场调研,掌握市场的需求,并解决带有普遍意义的工农业生产及人民生活中存在的问题。2、专利申请技术不一定是完善和成熟的技术,为了尽快进行转让,首先要制做出发明创造的样品或模型,使人对该技术或产品有一个感性认识,通过样品或模型的淙、操作或食品的品偿,使欲接产方对技术或产品的实施可行性增加信心,这样,往往达到事半功倍的效果。3、尽可能详细地写出技术实施的可行性分析执行,其中包括技术或产品的主要用途、功能及技术特点、与现有技术或产品的对比、专利开发的程度(即技术完善程度)、投产条件、经济效益及市场预测情况、转让条件及转让费用等等。可行性分析报告虽然供宣传和欲接产厂家参考,但仍需要实事求是,且要在语言文字方面讲究艺术性,能吸引人。有些非职务发明人可能还不了解生产、实施方面的有些问题,但要做到了解多少写多少,并不断改进。4、积极主动地选择可靠的、宣传力度大的信息传播机构进行专利技术的推广和宣传,积极地、有选择地参与这些机构组织的技术展览、交易及洽谈和信息发布活动,与其建立长期业务联系,及时沟通技术完善和实施的情况。5、做好转让第一家的专利实施工作。专利技术转让第一家是最难的,在技术不完善、不成熟的情况下,积极采取优惠或合作的办法,与实施方配合做好整个技术的完善、改进工作,为以后的转让奠定基础,总结经验,同时也把它作为实施的样板供以后洽谈过程中考察方的参考。同样,申请人自己能实施的,也要做好实施样板厂的工作。这样,就更有得于增强欲接产方的信心。6、与有关部门配合,进行有针对性的宣传和推广工作。有些技术不先例大面积的广泛推广,而适于向专业对口企业主动推广。与有威信的技术推广部门合作开展推广工作,更容易技术或产品的真实、可靠,当然,基质或产品的本身要经得信考验,推广部门要对其效果进行考察后才能开始工作。7、转让费和转让方式要适度、合理。这是影响转让成功与否的重要因素。往往有些专利申请人要一口吃个胖子,转让费过高,条件苛刻,使欲接产方难以接受,影响了专利的实施。如果专利申请人难以制定合理的转让费和转让方式,可找有关权威机构进行咨询,定出参考模式。8、有条件的技术持有者还要根据技术或产品的实施要求,对专利技术或产品进行必要的检测、鉴定,增加技术的可靠性与欲接产方合作做好这方面的工作。还有许多试这是里不一一列举,部之,专利申请人最重要的是要做好技术的完善工作,积极参与推广和宣传,才是加速技术转让的最佳途径。
回答 转让专利权收入属于财产收入。专利权属于财产权,专利转让是指专利权人作为转让方,将其发明创造专利的所有权或将持有权移转受让方,受让方支付约定价款所订立的合同。通过专利权转让合同取得专利权的当事人,即成为新的合法专利权人,同样也可以与他人订立专利转让合同,专利实施许可合同,包括专利申请权转让。在这里要把转让专利与许可专利区别开,许可专利是将专利的使用权让与一部分给他人,专利权人在许可合同中对专利权处分的是使用权而不是所有权,转让专利权时专利权人处分的是所有权。因此转让专利权收入属于财产收入。【摘要】 您好,百度咨询律师为您服务 转让专利权收入属于财产收入。专利权属于财产权,专利转让是指专利权人作为转让方,将其发明创造专利的所有权或将持有权移转受让方,受让方支付约定价款所订立的合同。通过专利权转让合同取得专利权的当事人,即成为新的合法专利权人,同样也可以与他人订立专利转让合同,专利实施许可合同,包括专利申请权转让。在这里要把转让专利与许可专利区别开,许可专利是将专利的使用权让与一部分给他人,专利权人在许可合同中对专利权处分的是使用权而不是所有权,转让专利权时专利权人处分的是所有权。因此转让专利权收入属于财产收入。 《中华人民共和国专利法》 第十条 专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。 您是要咨询转染专利什么问题 更多3条
(+威心津洋知识拼音)看看你是具体什么情况呢
您这个“模式”比较笼统,但是农业种植方法可以申请发明专利,有什么不清楚的可以私信我,希望我的回答能让您满意!
现在审查很严格,首先你机械要能生产,并且没有公开过,要有完整的技术方案,能解决现有机械在农业生产方面的不足。你带着你的方案去找个代理机构,然后了解,并签订委托合同就好了
农业专利申请,可以委托专利代理机构办理,也可以自己将专利申请文件提交专利局。农业具体专利申请流程如下:1)准备专利申请文件(可包括权利要求书、说明书、说明书附图、摘要、摘要附图),具体文件格式可在专利局官网上下载。2)填写专利申请请求书(包括发明名称、申请人、发明人及其相关信息等),具体文件格式可在专利局官网上下载。3)交纳专利申请费。4)将这些提交专利局后,可获得申请日和申请号,这些都作为未来专利局审查的一编号。官方的受理通知书会在申请日之后两周内下发。5)专利局审查,发出审查意见通知书或补正通知书,需要申请人在规定期限内答复。审查终合格后,专利局发出授权通知书,表明同意授权。6)申请人进行授权登记后专利授权公告生效。
高新技术企业申报过程中需要多少个专利,业内一般有两种看法。一是需要1个发明专利或5个实用新型,二是需要15~18个专利。个人觉得,企业提供15~18个专利是比较稳妥的做法。虽然企业会多花一些专利申请的费用,但是专利数量越多,得高分的可能性就越大。所以要想大概率通过高企认定,就不能在专利申请上吝啬。
每年不低于5个高新技术成果转化,即15-18个专利,相对是保险的。
高企申报需要多少个专利?辅导机构 A1 个发明 或 5 个实用新型即可申报高企,那些让客户一下子申报十多个专利,就是在坑钱。小疑问高企申报需要多少个专利?辅导机构 B高企申报需要 15-18 个专利,只拥有 1 个发明或 5 个实用新型就去申报高新技术企业,是对政策条件的肤浅认识,是在让客户冒险,看似给客户省钱,实际得不偿失。而的这两种说法的依据分别是什么?哪种说法更为合适呢?下面我们来拆解分析。辅导机构 A申报高新技术企业只要 1 个发明专利或 5 个实用新型这个说法是明确依据高新技术企业评审标准中,主观量化考核指标中相关规定。即我们常说的打分系统中,总分 100分,其中知识产权部分为 30 分。而知识产权部分的评分由知识产权类型、数量、先进性、与主营产品关联性、获取方式等几个方面组成。其中知识产权数量里的量化标准为 1 个发明专利或 5 个实用新型专利可以获得知识产权数量方面的满分(8分)。这里是高企审核制度中对知识产权数量最明确的量化要求。以此为评判标准,可以得出,高企申报只要 1 个发明专利或 5 个实用新型。辅导机构 B申报高新技术企业需要 15 - 18 个专利其实这种说法不完整。完整的说法应该是以企业成立年限计算,成立 3 年以上的企业需要拥有15 - 18 个专利,而成立3 年以内的企业拥有的专利数应该是企业成立的自然年的年度数 * 5。也就是说若企业成立 2 年就申报高新技术企业,企业需要拥有不低于 10 个专利,若企业成立 1 个年度,则需要不低于 5 个专利。
高新技术企业需要几个专利?高新技术企业是指通过科学技术或者科学发明在新领域中的发展,或者在原有领域中革新似的运作。在界定高新技术产业范围的基础上,对于高新技术企业的概念问题可以从2016年国家修订印发的《高新技术企业认定管理办法》来加以界定。那么申请高新技术企业需要几个专利?这个一直困扰着专利人。高新技术企业需要几个专利每年年初科委会公布该年的高新认证时间,比如,2017年北京市就有三批高新技术企业认定,其时间分别为:年初-5月31日、6月1日-8月11日、8月12日-10月9日。另外,认定周期一般是自受理起3-5个月1、6个软件著作权或6个实用新型或1个发明专利。2、企业需要提供三年内的12份销售合同。3、企业需要提供近三年内,每年的年度审计报告。近三年的研发费用专项审计报告,高新收入专项审计报告。4、提供公司人员名单及对应的研发人员、科技人员、辅助人员名单,并提供相应人员的身份证明复印件、劳务合同(提现岗位及支撑,没有就调整)、学历证明复印件。5、由技术人员配合调整技术材料,完善立项报告、研发文档等促进企业科技转型、提升企业品牌形象、享受税收减免优惠政策、提高企业市场价值、提高企业资本价值、新三板上市加分,同时通过高新技术企业认定的企业可以在新三板上市过程中加分。申办瞪羚企业、政府专项资金必备的前提资质。企业职工教育经费不超过工资薪金8%的部分,准许税前扣除。银行收紧贷款政策时,高新企业可申办无抵押信用贷款。