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软件著作权与专利的区别

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软件著作权与专利的区别

软件著作权是在软件创作完成后产生的,也可以进行软件著作权登记,以起到类似公证的效力。就是说,不登记理论上你也拥有该软件的著作权。著作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,制止别人的盗版。但是,你的竞争对手往往并不是卖盗版的小商小贩,他们可能也是软件开发人员,如果他们研究了你的软件,理解了你的思路,按照你的思路重新编写软件,就完全可以不侵犯你的著作权。例如,采用不同的编程语言编写,就完全可以回避你的著作权。但是,无疑,他们偷窃了软件中最宝贵的东西,就是软件的构思。总之,软件著作权无力保护软件中最核心的东西。 软件专利则不同。 首先,专利必须向专利局提出申请才能获得,因此必须积极申请。 其次,软件申请描述的是软件的构思(一定要以技术方案的形式),主要是你的软件流程图的内容。采用何种语言以什么具体的语句实现,专利并不说明。授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权。因此,软件专利的保护力度就比软件著作权的保护力度大的多。 申请软件专利本身并不复杂,找一家专利代理公司申请即可,目前大多数代理所都有申请经验。当然,要形成一个完美的专利申请文件,对软件的构思做出恰如其份的表述,获得适当的保护范围(要求保护范围太大也不行,因为这样很可能没有新颖性和创造性),这些都是技术活。目前,能够很好的完成这一使命的优秀专利代理人并不多。 另外,申请软件专利还要注意,申请专利的软件构思不能是“智力活动的规则和方法”。当然,目前对于这方面的问题,在许多情况下,也存在一些申请技巧进行回避的

版权也称著作权:是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。计算机软件著作权:是指计算机程序及其有关文档。计算机程序是指能实现一定功能的代码化指令序列,或者符号化语句序列;文档指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表,如设计说明书、操作说明文档、用户手册等。计算机软件的著作权登记,是著作权人充分行使并保护自己软件著作权的前提条件和有力保障。一旦发生软件著作权争议,可以凭借《软件著作权登记证书》主张自己的权利。我国现行著作权法第五条规定:“著作权与版权系同义语”。知识产权界也有人将版权和著作权等同看待。  版权与著作权的区别  基于上文笔者对著作权概念的界定,立足社会实践,笔者认为版权与著作权有五点明显区别:  其一:主体不同。  从狭义上看,版权是指出版者权,其主体是出版者。在中国,出版业被当作意识形态的重要领地长期为国家专营,由国有的出版机构(出版社或出版公司)具体运作。所以,在我国版权的主体只能是国有出版机构,自然人不能成为版权的主体。而著作权的主体是作品的作者。客观上,只有自然人是作品的唯一事实作者,自然人以外的其他社会组织和民事主体;只能在特定情况下才能被视为“法定作者”。  其二,客体不同。  出版者权的客体为书刊及音像出版物。而著作权的客体是作品,著作权法保护的只是作品,而非作品的载体,因为作品载体可以有许多种,而作品本身只能是一个。  第三,形成机制不同。  版权是一种从属于著作权的派生权利,出版者版权只能由著作权人授予而产生。而著作权是基于文学、艺术和科学作品依法产生的权利。在我国,作品一经创作产生,只要具备了作品的属性,即自动依法产生著作权。  第四,内容不同。  以我国为例,出版者对其出版作品享有的版权,包括专有出版权、版本权、出版作品的形式和内容的修改权、删除权。我国著作权法规定著作权包括著作人身权和著作财产权。人身权包括发表权、署名权.修改权及保护作品完整权。财产权包括复制权(出版权、发行权、复制权、演绎权、翻译权、演绎权)、传播权(表演权、播放权、展示权、朗诵权)等权利。  第五,期限不同。  在我国,出版者对作者授权出版的作品享有一定时限的专有出版权。时限长短由出版人与著作权人协商签约产生,并规定合同有效期限不超过10年。著作人身权的保护一般不受限制,其中某些内容具有一身专属性的权利理应受到永久的保护。对于著作财产权,各国都规定了一定的时间界限,我国著作权法规定,公民的作品,其发表权和著作财产权的保护期为作者终生及其去世后50年,截止于作者去世后第50年的12月31日止。  软件可以单独申请发明专利、实用新型专利和外观设计专利

法律依据不同(1)软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》;(2)软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”。申请方式不同(1)软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得;(2)软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。简易程度不同(1)软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用;(2)软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发。扩展资料:著作权属通过登记机构的定期公告,可以向社会宣传自己的产品。在进行软件版权贸易时,认证将使您的软件作品价值倍增。在发生软件著作权争议时,如果不经登记,著作权人很难举证说明作品完成的时间以及所有人。合法在我国境内经营或者销售该软件产品,并可以出版发行。在进行软件产品登记的时候可以作为自主知识产权的证明材料。在进行软件企业认定和高新技术企业认定时可以作为自主开发或拥有知识产权的软件产品的证明材料。专利制度宗旨专利制度旨在保护技术能够享受到独占性、排他性的权利,权利人之外的任何主体使用专利,都必须通过专利权人的授权许可才能获得使用权。随着法律制度的不断完善,专利的使用呈现出多样化趋势,专利无效、专利撤销、过期专利等一一被列入专利法律范畴。只有充分的认识诸如此类的法律制度,才能充分的利用专利资源,为企业实现更多的经济价值。参考资料来源:百度百科-软件著作权参考资料来源:百度百科-专利

软件著作权和专利有什么区别呢?主要通过以下方式来区别:一、软件著作权和专利区别:申请方式不同(1)软件著作权在软件创作完成后即可获得,就是常说的进行软著登记,以起到类似公证的作用。(2)其一,专利必须向专利局提出申请才能获得。其二,软件专利申请描述的是软件的构思。二、软件著作权和专利区别:通过制度不同(1)软件著作权采取登记制,基本是100%可以通过的,软著是对作品的外在表现形式进行保护。(2)专利采取审查制,必须满足专利授权的条件才行,专利是对技术的功能,性能等进行保护。三、软件著作权和专利区别:法律依据不同(1)软件的著作权保护依据是《著作权法》和《计算机软件保护条例》(2)软件的专利权保护依据是《专利法》除此之外,软件著作权和软件专利的区别主要还有以下几个方面:1、著作权保护的是内容不被抄袭,专利保护的是方法不被盗用。2、著作权在作品完成即可受保护,专利必须通过申请审核后才能受到保护。3、软件都受版权保护,但是只有有创造性、新颖性、实用性的软件技术才能申请专利。4、高新企业认定及相关政府项目软件著作权也是认可的,且可加急办理,相对于专利的长周期性,著作权在这方面具有一定的优势的。

专利软件著作权区别

软件著作权是在软件创作完成后产生的,也可以进行软件著作权登记,以起到类似公证的效力。就是说,不登记理论上你也拥有该软件的著作权。著作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,制止别人的盗版。但是,你的竞争对手往往并不是卖盗版的小商小贩,他们可能也是软件开发人员,如果他们研究了你的软件,理解了你的思路,按照你的思路重新编写软件,就完全可以不侵犯你的著作权。例如,采用不同的编程语言编写,就完全可以回避你的著作权。但是,无疑,他们偷窃了软件中最宝贵的东西,就是软件的构思。总之,软件著作权无力保护软件中最核心的东西。 软件专利则不同。 首先,专利必须向专利局提出申请才能获得,因此必须积极申请。 其次,软件申请描述的是软件的构思(一定要以技术方案的形式),主要是你的软件流程图的内容。采用何种语言以什么具体的语句实现,专利并不说明。授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权。因此,软件专利的保护力度就比软件著作权的保护力度大的多。 申请软件专利本身并不复杂,找一家专利代理公司申请即可,目前大多数代理所都有申请经验。当然,要形成一个完美的专利申请文件,对软件的构思做出恰如其份的表述,获得适当的保护范围(要求保护范围太大也不行,因为这样很可能没有新颖性和创造性),这些都是技术活。目前,能够很好的完成这一使命的优秀专利代理人并不多。 另外,申请软件专利还要注意,申请专利的软件构思不能是“智力活动的规则和方法”。当然,目前对于这方面的问题,在许多情况下,也存在一些申请技巧进行回避的

著作权和专利的区别:保护的对象不同、保护的条件和要求不同、权利客体范畴不同、权利的内容不同、权利的排他性不同、权利受保护的期限不同。1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。2、保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。扩展资料:采取何种措施保护专利权1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。2、增强专利权法律保护的意识、加大专利权保护的国内和国际法律法规的普及和宣传力度。使专利权人该熟知与其专利权相关的法律法规,提高专利权人自我保护的认识,落实从申请到授权各个阶段的保护措施。3、鼓励专利申请、国家应当出台一系列鼓励科研人员积极申请专利的措施,让专利尽快转化成生产力,造福于民,尤其要注重到国外去申请专利,以更好地保护专利权。4、建立完善的专利转让机制、我国目前还未建立一个完善的保障专利转让的机制,专业的专利评估人员和推广机构也较少,出现了“研究专利难,转让专利更难”的现象。因此,建立一个完善的保障专利转让的机制,加快专利转让人才的培养,造就一批既有专利评估知识、又懂专利推广技巧、并能维护专利权人利益的高素质人才势在必行。5、加强专利权海关保护的力度、在我国进出口贸易中,许多是专利产品,其中有些是专利侵权产品,专利侵权行为既有来自国内也有来自国外。因此,为了保护专利权人和消费者的合法权益以及提高我国产品的国际声誉,应该对海关、专利管理机关加大人、财、物的投入,严把国门,杜绝专利侵权产品进出国境。参考资料来源:百度百科-著作权                         百度百科-专利

计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。就权利的性质而言,它属于一种民事权利,具备民事权利的共同特征。软著全称是 “计算机软件著作权”,是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。计算机软件著作是指软件的开发者或者其他利人依据有关著作法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有利。专利,从字面上是指专有的利和利益,一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种记载发明创造内容的文件,软件著作权更多的是保护软件的核心代码,专利更多的是保护软件开发的想法申请方式,保护的对象,保护的条件和要求,权利产生方式,权利内容,权利保护期限不同。

软件著作权在软件创作完成后即可获得,就是常说的进行软著登记,以起到类似公证的作用。软件专利则不同。其一,专利必须向专利局提出申请才能获得。其二,软件专利申请描述的是软件的构思。从上面就可以看出,著作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,防止别人盗版。然而对于你的竞争对手来讲,他们跟你一样也是软件开发者,他们可以研究你的软件,理解你的思路,按照你的思路完全可以编出相同效果的软件,而且也不会侵犯你的著作权。这个时候,你软件中最核心的东西,即软件的构思,著作权是无法保护到的。而软件专利则不同,其是以技术方案的形式申请的,就是你软件流程图的内容。授权后,保护的是软件的构思,他人采用该构思,就可能构成侵权。因此软件专利的保护力度比软件著作权要大的多,能保护软件最核心的东西。另外,二者所采用的法律依据也不一样。软件的著作权保护依据是《著作权法》和《计算机软件保护条例》,软件的专利权保护依据是《专利法》。当然了,不是说软件专利保护力度大,就采取软件专利保护,其也有其自身的缺点。申请专利,专利的技术资料就需要公开,专利权的维持也需每年缴纳年费,专利申请审查周期是2-3年,而软件市场的周期较短。综合上面所述,可以简单总结软件著作权和软件专利的区别主要有以下几个方面:著作权保护的是内容不被抄袭,专利保护的是方法不被盗用。著作权在作品完成即可受保护,专利必须通过申请审核后才能受到保护。软件都受版权保护,但是只有有创造性、新颖性、实用性的软件技术才能申请专利。高新企业认定及相关政府项目软件著作权也是认可的,且可加急办理,相对于专利的长周期性,著作权在这方面具有一定的优势的。

著作权与外观专利权的区别

回答 您好,我是平台合作律师,已经收到了您的问题,很高兴为您服务。 一、保护对象不同 外观专利:保护对象是工业产品的设计,即工业产品的色彩、图案及外形设计。 著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。 二、权利内容不同 外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。 著作权:由人身权和财产权两部分构成。人身权部分又称著作精神权利。财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等。 三、获权前提不同 外观专利:要求独一无二的首创性。 著作权:只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。 四、取证途径不同 外观专利:向国家专利局提出申请,通过审查办理手续后授权发出《外观专利证书》。 著作权:向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。 五、保护区域不同 外观专利:遵循地域性保护原则。 著作权:我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。 更多14条 

法律分析:权利保护的对象不同。外观设计专利是对产品的形状、图案、或者形状、图案与色彩的结合而具有美感的工业产品的保护。著作权保护的是文艺、科学领域的具有原创性的作品。法律依据:《中华人民共和国专利法》第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

1、它们的保护期限是不同的专利权保护的期限是不同的,专利有三种,发明专利权期限是二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限都是十年。著作权的保护期限中,作品的作者是公民,保护期限至作者死亡之后第五十年的十二月三十一日。作品的作者是法人、其他组织的,保护期限到作者首发后第五十年的十二月三十一日。但是作者的书名权、修改权、保护作品完成权的保护器不受限制。2、它们的保护对象是不同的专利权分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,发明专利主要是针对产品、方法或是产品、方法的改进所提出的的新技术方案,可以是申请发明专利;实用新型专利主要是针对产品的形状、构造或是其结合所提出的适用于实用的新的技术方案,可以申请实用新型专利;外观设计专利主要是针对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状图案的结合所做出的富有美感并适用于工业应用的新设计,可以申请外观设计专利。著作权主要是针对的是作品,保护的是文字作品、口述作品、音乐戏剧曲艺、舞蹈、杂技等艺术作品,还有美术、建筑艺术品、摄影作品;甚至也有电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品;也可以是工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和魔性作品;还可以是法律、行政法规规定的其他作品和计算机软件。3、它们的保护条件是不同的专利权需要向国家专利局申请专利,而且当一项专利申请之后,就不能让其他人申请这项专利,否则会以专利侵权处理。著作权就有不同,一个人可以拥有两个相同的著作,只要其著作有独创性。4、它们的权利产生方式不同专利权产生的方式是由国家授予的,而著作权完全是由自动产生的,不用经过任何登记和审查程序。5、它们的权利内容是不同的专利只有实施权、许可他人实施权、转让权等财产内容,而著作权的内容包括人身权和财产权两种。

法律分析:著作权和专利权的区别。第一,保护对象不一致,著作权保护的是作品,专利权保护的是发明创造;第二,保护条件和要求不一致,著作权保护的作品只需要独创性,而专利权不允许保护主题一样的两个发明创造;第三,权利产生形式不一致,著作权是自动产生,专利权需要到国家行政机关申请;第四,保护期限不一致,著作权一般是作者有生之年加上死后的50年,专利权自申请之日起发明专利为20年,外观设计和实用新型为10年。法律依据:《中华人民共和国著作权法》第二十一条公民的作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。《中华人民共和国专利法》第四十二条发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。

商标权与专利权著作权的区别

1、权利属性不同。着作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。  2、权利授予的机关不同。着作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得着作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。  3、保护的条件不同。着作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。  4、适用领域不同。着作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。  5、权利保护期不同。着作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。

外观专利与著作权的区别

1、它们的保护期限是不同的专利权保护的期限是不同的,专利有三种,发明专利权期限是二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限都是十年。著作权的保护期限中,作品的作者是公民,保护期限至作者死亡之后第五十年的十二月三十一日。作品的作者是法人、其他组织的,保护期限到作者首发后第五十年的十二月三十一日。但是作者的书名权、修改权、保护作品完成权的保护器不受限制。2、它们的保护对象是不同的专利权分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,发明专利主要是针对产品、方法或是产品、方法的改进所提出的的新技术方案,可以是申请发明专利;实用新型专利主要是针对产品的形状、构造或是其结合所提出的适用于实用的新的技术方案,可以申请实用新型专利;外观设计专利主要是针对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状图案的结合所做出的富有美感并适用于工业应用的新设计,可以申请外观设计专利。著作权主要是针对的是作品,保护的是文字作品、口述作品、音乐戏剧曲艺、舞蹈、杂技等艺术作品,还有美术、建筑艺术品、摄影作品;甚至也有电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品;也可以是工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和魔性作品;还可以是法律、行政法规规定的其他作品和计算机软件。3、它们的保护条件是不同的专利权需要向国家专利局申请专利,而且当一项专利申请之后,就不能让其他人申请这项专利,否则会以专利侵权处理。著作权就有不同,一个人可以拥有两个相同的著作,只要其著作有独创性。4、它们的权利产生方式不同专利权产生的方式是由国家授予的,而著作权完全是由自动产生的,不用经过任何登记和审查程序。5、它们的权利内容是不同的专利只有实施权、许可他人实施权、转让权等财产内容,而著作权的内容包括人身权和财产权两种。

保护对象不同;权利内容不同;获权前提不同;取证途径不同;保护区域不同;保护期限不同;维持费用不同;维权依据不同。具体内容保护对象不同外观专利:保护对象是工业产品的设计,具体而言外观专利保护工业产品的色彩、图案及外形设计。著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果,与外观专利重叠的部分是主要是艺术创造品(尤其是美术作品)的图案及构思。权利内容不同外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。相对较为简单。著作权:由人身权和财产权两部分构成。其中的著作人身权部分又称著作精神权利,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权,具有不可转让性、永久性的特点。 获权前提不同外观专利:专利法要求“不属于现有设计,与现有设计或者现有设计特征的组合相比应该具有明显区别”,简而言之,外观设计专利要求“独一无二的首创性”。但需特别说明的是,实际上我国的外观专利目前仅进行形式审查,因此通常都会予以授权。著作权:作品完成后自动产生著作权,只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。取证途径不同外观专利:向国家知识产权局(又称专利局)提出申请,通过审查后发出办理登记手续通知书,办理手续后授权并发出《外观专利证书》。著作权:著作权自动产生,不必经过登记或审查。但获得著作权和取得著作权证书是不同的概念,如需取得著作权证书以起到确权目的,需向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。保护区域不同外观专利:遵循地域性保护原则。中国外观专利仅在大陆地区(不含港澳台)受到保护,如需在国外受到保护,需向对应国家提出申请。相对应的,国外专利在国内也不受直接保护。著作权:著作权通常是自动产生的。作品完成后不必办理手续,就可以根据有关原则获得有关国家的著作权法保护。此外我国参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》,因此我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。保护期限不同外观专利:国内外观专利自申请之日起保护十年。著作权:公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为五十年。维持费用不同外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。著作权:版权登记实行自愿原则,取得作品登记证后不需要每年缴费。维权依据不同外观专利:受专利法保护。前文提及目前国家知识产权局只进行形式审查,而对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及具备新颖性、创造性这些实质要件进行检索、分析和评价,发生外观专利侵权纠纷时,专利权人通常需要首先请求国家知识产权局出具专利权评价报告,在有正面评价报告的前提下,外观专利维权力度较大。

一、保护对象不同外观专利:保护对象是工业产品的设计,具体而言外观专利保护工业产品的色彩、图案及外形设计。著 作 权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果,与外观专利重叠的部分是主要是艺术创造品(尤其是美术作品)的图案及构思。二、权利内容不同外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。相对较为简单,著作权:由人身权和财产权两部分构成。其中的著作人身权部分又称著作精神权利,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权,具有不可转让性、永久性的特点。著作财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等,具体而言,著作权的使用权是指以复制、发行、出租、展览、放映、广播、网络传播、摄制、改编、翻译、汇编等方式使用作品的权利。三、获权前提不同权外观专利:专利法要求“不属于现有设计,与现有设计或者现有设计特征的组合相比应该具有明显区别”,简而言之,外观设计专利要求“独一无二的首创性”。但需特别说明的是,实际上我国的外观专利目前仅进行形式审查,因此通常都会予以授权。著 作 权:作品完成后自动产生著作权,只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。四.取证途径不同外观专利:向国家知识产权局(又称专利局)提出申请,通过审查后发出办理登记手续通知书,办理手续后授权并发出《外观专利证书》。著 作 权:著作权自动产生,不必经过登记或审查。但获得著作权和取得著作权证书是不同的概念,如需取得著作权证书以起到确权目的,需向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。五.保护区域不同外观专利:遵循地域性保护原则。中国外观专利仅在大陆地区(不含港澳台)受到保护,如需在国外受到保护,需向对应国家提出申请。相对应的,国外专利在国内也不受直接保护。著 作 权:著作权通常是自动产生的。作品完成后不必办理手续,就可以根据有关原则获得有关国家的著作权法保护。此外我国参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》,因此我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。六、保护期限不同外观专利:国内外观专利自申请之日起保护十年。著 作 权:公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为五十年。七、维持费用不同外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。著 作 权:版权登记实行自愿原则,取得作品登记证后不需要每年缴费。八、维权依据不同外观专利:受专利法保护。前文提及目前国家知识产权局只进行形式审查,而对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及具备新颖性、创造性这些实质要件进行检索、分析和评价,发生外观专利侵权纠纷时,专利权人通常需要首先请求国家知识产权局出具专利权评价报告,在有正面评价报告的前提下,外观专利维权力度较大。著 作 权:受著作权保护。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独立完成的,是否独立完成有时无从分辨,相对专利容易规避。

一、保护对象不同外观专利:保护对象是工业产品的设计,即工业产品的色彩、图案及外形设计。著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。二、权利内容不同外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。著作权:由人身权和财产权两部分构成。人身权部分又称著作精神权利。财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等。三、获权前提不同外观专利:要求独一无二的首创性。著作权:只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。四、取证途径不同外观专利:向国家专利局提出申请,通过审查办理手续后授权发出《外观专利证书》。著作权:向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。五、保护区域不同外观专利:遵循地域性保护原则。著作权:我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。六、保护期限不同外观专利:自申请之日起保护十年。著作权:著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年。七、维持费用不同外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。著作权:取得作品登记证后不需要每年缴费。

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